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La jurisprudence Czabaj n’est pas censurée par la CEDH… mais son application immédiate, OUI… La « sécurité juridique » ne peut apporter trop d’insécurité juridique pour les justiciables. Voyons, concrètement, ce que cela change…

La jurisprudence CZABAJ, très utilisée, consiste à poser qu’un acte administratif individuel non notifié ou mal notifié (en termes de voies et délais de recours) ne peut plus être attaqué que pendant une période indicative, modulable, d’un an (avec quelques adaptations et, surtout, une forte extension de cette jurisprudence). 

Or, voici que cette jurisprudence de 2016, assez révolutionnaire alors (et, surtout, contraire à la formulation même du code de justice administrative) a été soumise à la censure de la CEDH. 

L’argument des requérants portait d’ailleurs moins sur le principe que sur l’applicabilité immédiate aux affaires en cours de la règle nouvelle pourtant prétorienne et contra legem (ou pour latiniser et plaisanter, en l’espèce, contrat reglementationem).

Or, après d’ailleurs une longue instance qui en soi interroge, voici que la CEDH :

Cette jurisprudence est logique : on ne change pas les règles du jeu en pleine partie ! Bref, la sécurité juridique a justifié l’arrêt Czabaj, mais c’est la sécurité juridique qui conduit à censurer son application immédiate.

D’un point de vue opérationnel, pour les contentieux à venir, cette décision de la CEDH ne changera rien. Pour les contentieux passés, elle peut fortement influer, mais non sans quelques moyens de défense pour l’administration. 

Voyons ceci point par point :

 


 

 

 

I. Czabaj, la naissance (au nom d’un principe de sécurité juridique en grande forme)

 

Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux) et la sécurité juridique (et donc la non sanction des actes illégaux au delà d’un certain délai), l’équilibre ne cesse, depuis quelques années, de progresser en défaveur de la légalité des actes.

Bref, nous vivons en des temps où prévaut le principe de la sécurité juridique. Bref, celui de la tranquillité pour les auteurs d’actes administratifs illégaux passé un certain délai.

A la base, on avait un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative qui posait que faute de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours, pour les actes individuels, c’était sans condition de délai que pouvait agir un requérant.

Plutôt que de demander au pouvoir réglementaire de modifier ce texte (le bonheur juridique pouvant être aussi simple qu’un coup de fil…), il a plu au Conseil d’Etat de se simplifier la tâche en posant que cette règle devait être contre-balancée par un principe de sécurité juridique conduisant donc à ce fameux délai indicatif d’un an au delà duquel le requérant ne peut plus agir.

Ainsi les actes individuels non notifiés ou mal notifiés  ne peuvent-il plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas). Voir :

 

Ce mouvement n’est pas isolé. Ainsi :

 

Dès lors, pour emprunter une formule vue sur twitter, brillamment concoctée (avec un brin d’excès certes) par un confrère (#Grégory‏ @sisyphe1801), la « sécurité juridique n’a plus de limite »…. disons qu’elle en a de moins en moins. D’autant que la jurisprudence Czabaj, pour ne s’en tenir qu’à elle, a connu depuis lors une croissance impressionnante.

 

 

 

II. Czabaj, la croissance (avec fort peu de freins, et des extensions encore cet été 2023)

 

Cette jurisprudence a été étendue :

 

NB en cas de fraude, des solutions subtiles s’imposent. Voir :

 

A noter : le pli recommandé, même non retiré, fait courir le délai indicatif d’un an de la jurisprudence Czabaj (CAA Nantes, 4 mars 2022, n° 21NT01507 ; voir ici cette décision et notre article).

Cependant, le juge tient compte aussi du comportement de l’administration à ce stade. Voir :

 

Citons quelques évolutions récentes de cette jurisprudence :

 

 

III. Czabaj, la discordance (avec une censure non du principe, mais de son application immédiate. Ce qui d’ailleurs ne manque pas de sel à plusieurs titres)

 

Mais voici que l’arrêt CZABAJ sort écorné d’un petit tour à Strasbourg.

Devant la CEDH, en effet, des requêtes avaient été déposées relatives à lapplication immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil dÉtat dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative dappel.

Les requérants se plaignent sous langle de larticle 6 § 1 de la Convention. La requérante no4 invoque les articles 6 et 13 de la Convention : toutefois les griefs relatifs au droit daccès à la justice sont à examiner sous langle de larticle 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il est applicable plutôt que sous celui de larticle 13 (voir notamment, Kudłac. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000 XI).

Le requérant no 1 soutient également sous langle de larticle 1 du Protocole no 1 de la Convention quil avait une espérance légitime dobtenir la jouissance effective de son bien et que lapplication en cours dinstance de la jurisprudence du Conseil dÉtat a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.

Les requêtes (Mikael LEGROS contre la France et 3 autres requêtes) avaient pour numéros (cliquer sur les liens ci-dessous permet d’accéder au dossier) :

 

Les deux questions étaient donc in fine et après légère requalification :

  1. Est-il contraire à la CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) que l’on méconnaisse ainsi le droit écrit. Dans l’affirmative, une telle violation relèverait-elle de ce que peut censurer la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH ; institution siégeant à Strasbourg et dépendant du Conseil de l’Europe) ?
  2. Surtout, n’aurait-il pas fallu n’appliquer ce revirement de jurisprudence qu’aux cas futurs (bref, appliquer une sorte de « jurisprudence AC! CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101) ?

 

La CEDH a répondu NON à la première question (validation de la possibilité de manière prétorienne de changer le droit au nom d’un PGD comme en l’espèce via la décision Czabaj, conduisant à méconnaitre un article réglementaire du CJA… excusez du peu). 

La Cour considère que la définition, par voie prétorienne, d’une nouvelle condition de recevabilité, fondée sur des motifs justifiant l’évolution de jurisprudence ayant conduit à la création d’un « délai raisonnable » de recours, ne porte pas, alors même qu’elle est susceptible d’affecter la substance du droit de recours, une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention.

 

Et elle a répondu OUI à la seconde. OUI il aurait fallu des signaux, des informations pour que cela ne s’applique pas sans transition aux litiges en cours, même les plus récents. 

L’application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne la requête n° 72173/17, du fait de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dont le requérant a été victime, la Cour estime que le juste équilibre requis par l’article 1 du Protocole n° 1 a été rompu et qu’il y a eu, en conséquence, violation de cet article.

Ce qui d’ailleurs ne manque pas de sel à plusieurs titres) puisque :

 

NB : là encore ce n’est pas sans limites. Il n’y a ni atteinte à des « situations légalement acquises », ni à « des effets qui peuvent légitimement en être attendus » ? Alors il ne peut y avoir matière à invoquer le « principe de sécurité juridique » en dépit de l’extension spectaculaire de celui-ci. Cette précision, apportée par le Conseil d’Etat, est la conséquence logique (quoiqu’un brin lointaine) de la position du Conseil constitutionnel (voir Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC. et CE, 7 juin 2023, n°471537 ; voir ici ces décisions et notre article). 

 

En tous cas, voici les références de cette décision de la CEDH :

CEDH, 9 novembre 2023, AFFAIRE LEGROS ET AUTRES c. FRANCE, requête n° 72173/17 et 17 autres

 

 

IV. Czabaj, les contentieux anciens, morts-vivants, en résurgence  (avec un mode d’emploi à sécuriser différemment selon les cas)

 

D’un point de vue opérationnel:
Avec en tous cas un effet « rebond », « rejeu »… résurgence pour d’anciens contentieux. Comme à la fin de ces films à suspens où revient une source de frayeur que l’on croyait enterrée. Bref, pour certains litiges, ce sera le retour de morts-vivants juridiques. La CEDH aurait du lire sa nouvelle décision le jour d’Halloween. Pour faire raccord.

 

 

 

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